Interpretacja indywidualna z dnia 05.10.2018, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.545.2018.3.WN, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Temat interpretacji
brak opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania
Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2018 r. (data wpływu 5 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z 24 września 2018 r. (data wpływu 27 września 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 5 lipca 2018r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług zarządzania.
Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 września 2018 r. (data wpływu 27 września 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 11 września 2018 r. znak: KDIB3-1.4012.545.2018.1.WN.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca jest Członkiem Zarządu (Prezesem Zarządu) Sp. z o.o. (dalej: Spółka). Zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści umowy, w zakres obowiązków Wnioskodawcy wchodzi prowadzenie spraw spółki w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, co obejmuje w szczególności:
- prowadzenie spraw Spółki i uczestniczenie w pracach Zarządu,
- samodzielnym zarządzaniem powierzonym obszarem działalności Spółki,
- realizacja celów zarządczych,
- reprezentowanie Spółki na zewnątrz,
Zgodnie z umową pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, Wnioskodawca przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu kontraktu menedżerskiego osobiście w czasie oraz w sposób zapewniający należytą realizację umowy oraz prawidłowe i nieprzerwanej funkcjonowanie Spółki. Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków w siedzibie Spółki chyba, że należyte wykonywanie niniejszej umowy wymaga podjęcia czynności poza siedzibą Spółki i w takim przypadku Umowa może być wykonywana w innym miejscu poza siedzibą Spółki.
Stosownie do treści przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami, z tytułu wykonywanych ww. obowiązków, Wnioskodawca uprawniony będzie do otrzymania od Spółki wynagrodzenia składającego się z części stałej (wynagrodzenie stałe) oraz wynagrodzenia zmiennego wynikowego, stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające.
Zgodnie z kontraktem menedżerskim w celu należytego wykonywania umowy Wnioskodawca będzie miał ponadto prawo do korzystania z pomieszczeń biurowych, urządzeń technicznych i narzędzi Spółki, z samochodu służbowego do celów służbowych jeśli Spółka takim dysponuje, z telefonu służbowego i komputera służbowego ewentualnie samochodu prywatnego co celów służbowych. Ponadto Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odbywania szkoleń na koszt Spółki, jednocześnie Spółka zobowiązana jest do ponoszenia kosztów związanych ze świadczeniem usług poza siedzibą Spółki, kosztów podróży, kosztów zakwaterowania oraz innych kosztów związanych ze świadczeniem usług.
Zgodnie z kontraktem menedżerskim Wnioskodawca nabędzie również prawo do 35-dniowej, w skali roku kalendarzowego, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (w pierwszym roku 20 dni). Wnioskodawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania o przerwie Spółki i Rady Nadzorczej, za wyjątkiem sytuacji nie dających się przewidzieć. Wnioskodawca dodatkowo zwolniony będzie z obowiązku wykonywania czynności objętych umową w przypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na zasadach wskazanych w umowie.
Kontrakt menedżerski został zawarty na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. - o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Dodać należy, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Wnioskodawca (członek Zarządu) będzie miał wpływ na wysokość przyznanego mu wynagrodzenia wynikającego z umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Wysokość Wynagrodzenia Stałego oraz maksymalny procent Wynagrodzenia Zmiennego określony został w uchwale Walnego Zgromadzenia oraz uchwale Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych (Cele Zarządcze) i nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia stałego Członka Zarządu (Wnioskodawcy) za poprzedni rok obrotowy, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia zmiennego. W tym zakresie Wnioskodawca ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, bowiem efekty pracy Wnioskodawcy mogą przełożyć się na wielkość tej części wynagrodzenia.
Wnioskodawca jako Członek Zarządu Spółki składa oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Spółki w związku z czym będzie występował jako reprezentant Spółki. Na mocy kontraktu menedżerskiego, w przypadku rozwiązania tego kontraktu, Wnioskodawca uprawniony jest do otrzymania odprawy w wysokości trzykrotności części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej dwunastu miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
Wnioskodawca w całym okresie trwania umowy podlega ubezpieczeniu szkód wyrządzonych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności zawodowej menadżerów. Koszty zawarcia i utrzymania polisy w całym okresie świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz Spółki, na mocy niniejszej umowy, ponosi Spółka.
Ryzyko gospodarcze i ekonomiczne za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę będzie ponosiła Spółka, natomiast Wnioskodawca może ponosić ewentualną odpowiedzialność korporacyjną oraz odszkodowawczą wobec Spółki.
Prezes Zarządu (Wnioskodawca) ponosi odpowiedzialność z tytułu pełnienia funkcji Członka zarządu Spółki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Co do zasady odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Członka zarządu (Wnioskodawcę) w ramach wykonywania tej funkcji ponosić będzie Spółka. Nie można jednak wykluczyć przypadków, gdy odpowiedzialność tą poniesienie również Wnioskodawca, np. art. 299 Kodeksu spółek handlowych. Spółka obejmie Prezesa Zarządu (Wnioskodawcę) ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim. Spółka zobowiązuje się zapewnić ciągłość ubezpieczenia w okresie sprawowania mandatu Prezesa Zarządu przez Wnioskodawcę.
W umowie nie zawarto postanowień, w ramach których zleceniodawca (Spółka) wziąłby na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność wobec osób trzecich za czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz zleceniodawcy (Spółki). Jedyną odpowiedzialność bierze na siebie ubezpieczyciel zgodnie z tym co zostało wskazane powyżej.
Świadczenie usług zarządzania w ramach Umowy upoważnia Wnioskodawcę do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec osób trzecich.
Z warunków wykonywania umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wynika, że Zarządzający dysponuje niezależnością i samodzielnością w działaniu pozwalającą na uznanie, iż działa jako zleceniobiorca, a nie jako profesjonalny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Obowiązki Prezesa Zarządu obejmują w szczególności samodzielne zarządzanie powierzonymi obszarami działalności Spółki, przypisanymi do pełnionej funkcji, z uwzględnieniem uprawnień pozostałych organów Spółki.
Rada Nadzorcza zgodnie z art. 219 § 2 Kodeksu spółek handlowych zasadniczo nie ma prawa wydawania zarządowi (Wnioskodawcy) wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Umowa Spółki przewiduje, iż wszelkie sprawy niezastrzeżone dla właściwości Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej należą do właściwości Zarządu. Ograniczenia samodzielności i niezależności w działaniu Wnioskodawcy wynikają w głównej mierze z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki.
Członek Zarządu zgodnie z umową jest zobowiązany do wykonywania czynności określonych umową kontrakt menedżerski w siedzibie Spółki, w dniach i godzinach jej pracy chyba, że należyte wykonywanie tej umowy wymaga podjęcia czynności również w innych dniach i godzinach lub poza siedzibą Spółki.
Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie całkowite, które składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie zmienne).
W ocenie Wnioskodawcy zakres oraz sposób wykonywanych przez niego czynności zawodowych nie będzie wyczerpywał ustawowej definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, czy też art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.
Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT.
W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, jakie stanowi zwarcie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie ww. stanowiska, zgodnie z którym czynności realizowane przez niego na podstawie kontraktu menedżerskiego - umowy cywilno-prawnej - nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, a tym samym Wnioskodawca nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług, stosownie do przedstawionych poniżej argumentów.
Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy informując:
Wynagrodzenie Wnioskodawcy nie stanowi przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przychody Wnioskodawcy osiągane z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
pkt 9 - przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zgodnie z łączącą strony umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 1 czerwca 2018 roku, zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzone przez Zarządzającego osobom trzecim w ramach zawartej umowy jest Spółka.&
Kwestia odpowiedzialności Zarządzającego uregulowana została w § 9 umowy o świadczenie usług zarządzania, zgodnie z którym Zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za szkody wyrządzone Spółce własnym działaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. z 2017 poz. 459 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 577).
Z treści § 9 ust. 3 Umowy wynika natomiast, że w razie wyrządzenia przez Zarządzającego przy wykonywaniu obowiązków członka Zarządu szkody osobie trzeciej zobowiązana do jej naprawienia jest Spółka, chyba że bezpośrednia odpowiedzialność członka zarządu wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i nie podlega wyłączeniu kontraktowemu. Dodatkowo zgodnie z ust. 4 Członek Zarządu (Wnioskodawca) który nie działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (...) uprawniony będzie do objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz Spółki, ().
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
Czy zawarta umowa cywilno-prawna pomiędzy Wnioskodawcą i Spółką i realizowanie przez niego czynności na podstawie kontraktu menadżerskiego - umowy cywilno-prawnej stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług, a tym samym czy Wnioskodawca z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług?
Zdaniem Wnioskodawcy, opisany stan faktyczny - świadczenie usług zarządzania Spółką, które świadczone jest w oparciu o kontrakt menedżerski, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT).
Tym samym, z tytułu wykonywania czynności przewidzianych w ww. projekcie umowy, Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 - 3 ustawy o VAT:
1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
3. Za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:
- z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.);
- (uchylony);
- z tytułu których przychody zostały wymienione w
art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od
osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są
związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami
tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i
wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych
czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych
czynności wobec osób trzecich.
Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych:
Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.
Zdaniem Wnioskodawcy umowa zawiera wszystkie elementy, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, bowiem określa:
- warunki wykonywania umowy w zakresie zarządzania Spółką,
- warunki wynagrodzenia,
- odpowiedzialność zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich,
a także: przychód został wymieniony w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
I. Warunki wykonywania działalności
Opisana powyżej umowa (którą Wnioskodawca załącza także do niniejszego wniosku) reguluje warunki wykonywania działalności przez Prezesa Zarządu Spółki, zawiera bowiem postanowienia dotyczące zakresu obowiązków Wnioskodawcy wobec Spółki, obowiązku wykonywania działalności osobiście, określa zasady korzystania z urządzeń należących do Spółki, zasady przerw w sprawowaniu funkcji (o charakterze urlopu, a także w czasie choroby), a także dodatkowe uprawnienia (m.in. prawo do odbywania szkoleń).
II. Wynagrodzenie
Umowa zawiera również postanowienia regulujące wynagrodzenie należne Prezesowi Zarządu. Wynagrodzenie to składa się z części stałej oraz premii rocznej (wynagrodzenie uzupełniające) Wysokość wynagrodzenia ustalona została zgodnie z zasadami kształtowania wynagrodzeń członków zarządów, przewidzianymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
III. Odpowiedzialność zlecającego te czynności wobec osób trzecich
Treść stosunku prawnego w zakresie odpowiedzialności zlecającego wobec osób trzecich regulowana jest zarówno w przepisach w ustawie z dnia 19 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (dalej: k.c.) oraz w ustawie z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.).
W umowie nie zostało zawarte określenie, iż Prezes Zarządu ponosi odpowiedzialność za swoje działania wobec osób trzecich za szkody spowodowane działalnością wykonywaną osobiście w ramach umowy. W kontrakcie menedżerskim wskazano, iż w zakresie w nim nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o zleceniu (art. 750 k.c. i następne) oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zatem ukształtowanie odpowiedzialności będzie odbywało się na zasadach ogólnie przyjętych w przepisach prawa.
Zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały uregulowane w art. 291-300 k.s.h.
Zgodnie z art. 293 § 1 k.s.h. członek zarządu ponosi odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że odpowiedzialność ta ma charakter odszkodowawczej odpowiedzialności ex contractu, tj. oparta jest na istniejącej między spółką, a członkiem jej organu więzi zobowiązaniowej, której naruszenie skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą (tak SN w wyroku z dnia 24 września 2008 r., II CSK 118/08, OSNC 2009, nr 9, poz. 131, z glosą K. Bilewskiej, Mon. Praw 2009, nr 19, s. 1070 i n.; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka., op. cit., s. 562; T. Siemiątkowski, Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, Warszawa 2007, s. 180-181 oraz A. Opalski, K. Oplustil, Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych. PPH 2013. nr 3, s. 11 i n). Przyjęcie kontraktowego charakteru odpowiedzialności z art. 293 k s.h. implikuje możliwość jej umownej modyfikacji na podstawie art. 473 § 1 k.c, poprzez zaostrzenie zasad odpowiedzialności członków organów spółki (tak również M. Hotel, Modyfikacja zasad odpowiedzialności członków organów wobec spółki kapitałowej, Przegląd Sądowy 2016, nr 9, s. 89). Zgodnie z tym przepisem dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi (tak: Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych Kidyba Andrzej, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych Opublikowano: LEX/el. 2017).
Odpowiedzialność ta ponoszona jest przez członka zarządu wyłącznie wobec spółki. Co więcej, w kontrakcie nie zostały zmodyfikowane zasady odpowiedzialności na podst. art. 473 § 1 k.c. Jak wynika z art. 38 k.c. Spółka działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie, zatem nawet jeśli następstwem wadliwego działania lub zaniechania członka zarządu będzie szkoda wyrządzona przez spółkę osobie trzeciej, roszczenia te osoba ta skieruje wobec spółki, a nie wobec członka jej organu Członek zarządu opowiada też na podst. Art. 299 k.s.h wobec wierzycieli spółki, jeżeli egzekucja z majątki spółki okazała się bezskuteczna. Wyjątkowo członek zarządu może ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich, jeżeli jego działania wyrządzoną osobom trzecim na podst. art. 300 k.s.h. Wskazane powyżej zasady stanowią tak zwane zasady ogólne odpowiedzialności, obowiązujące z mocy przepisów prawa, które co do zasady nie mogą być modyfikowane przez strony. Zasady te nie zostały zmodyfikowane w projekcie kontraktu menedżerskiego (a zasadniczo nie mogły zostać zmodyfikowane w znacznej części) i obowiązują niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego spółkę z członkiem jej zarządu (tak samo będą kształtowały się także w przypadku umowy o pracę).
Dodatkowo Wnioskodawca podkreśla, że sprawuje swoje czynności w siedzibie Spółki zasadniczo w godzinach jej pracy. Wnioskodawcy ponadto przysługuje prawo do korzystania ze składników majątku Spółki: telefonu komórkowego, komputera, samochodu Spółka zobowiązana jest do pokrycia Wnioskodawcy do określonych kwot kosztów podróży służbowych czy szkoleń. Wynagrodzenie Wnioskodawcy stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście. Od tego przychodu Spółka naliczy i odprowadzi za Wnioskodawcę zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z zasadami dotyczącymi umów zlecenia. Wnioskodawca ma przyznane prawo do płatnej przerwy. Zostanie objęty ubezpieczeniem od szkód wyrządzonych osobom trzecim oraz Spółce w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności zawodowej menadżerów, którego koszty zawarcia i utrzymania będą obciążały Spółkę.
Zgodnie z powyższym czynności, które realizuje Wnioskodawca na podstawie kontraktu menedżerskiego nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym menedżer nie może zostać uznany za podatnika VAT.
Powyższe uzasadnione jest w szczególności tym, iż analiza kontraktu menedżerskiego nie pozwala na zakwalifikowanie jej jako działalności wykonywanej samodzielnie. Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaprezentowanym w wyroku z dnia 16 czerwca 2016 r. I FSK 83/15.
Wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług podlegają bowiem czynności, których zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 uptu nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu tej ustawy pod warunkiem, że podmioty uzyskujące te przychody związane są ze zlecającym ich wykonanie więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków ich wykonania, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. (...) TSUE wyznaczył dość wyraźne kryteria interpretacji pojęcia samodzielna działalność gospodarcza. Za taką działalność nie będzie mogła zostać uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona, nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, a ponadto nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. I dalej w konsekwencji NSA przyjął, iż Chcąc ocenić, czy menadżer będący członkiem zarządu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, należy przeprowadzić analizę kontraktu menadżerskiego w celu ustalenia, czy stosunek ten ma cechy charakterystyczne dla stosunku pracy, czy też dla umowy cywilnoprawnej pod kątem przesłanek określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u. Przy ocenie tej należy mieć przy tym na uwadze odrębność stosunku organizacyjno-prawnego członka zarządu spółki i stosunku wynikającego z zawartego kontraktu.
Przekładając zaprezentowane stan faktyczny, na stan prawny, należy uznać, iż elementy zawarte w umowie cywilnoprawnej, nie wykraczają poza uprawnienia przewidziane dla organów zarządczych przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, a nadto stosunek ukształtowany jest w sposób zbliżony do stosunku pracy Wnioskodawca nie ponosi bowiem ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami, poza sytuacjami omówionymi powyżej w treści wniosku, a wynikającymi z unormowań przewidzianych przez ksh (art. 291-300 k.s.h). Ewentualne roszczenia będą więc kierowane wobec Spółki jako podmiotu, jedynie reprezentowanego przez menedżera - Prezesa Zarządu. Co szczególnie istotne to fakt, iż w następstwie kontraktu menadżerskiego członek zarządu nie przejmuje zarządzania spółką we własnym imieniu i na własny rachunek. Zarządzanie spółką nadal jest realizowane przez członka zarządu w ramach członkostwa w zarządzie.
W kontekście braku możliwości kwalifikacji Wnioskodawcy jako podatnika VAT podkreślenia wymagają okoliczności oraz przyczyny, dla których została zawarta nowa umowa - kontrakt menedżerski. Poprzednio Wnioskodawca zatrudniony był przez Spółkę na podstawie umowy o pracę. Wymóg zmiany umowy na umowę o świadczenie usług zarządzania podyktowany jest tylko i wyłącznie regulacjami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, a w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
W pierwszej kolejności odnosząc się do zasad i form wynagradzania przewidzianych w umowie wskazać należy, iż Wnioskodawcy przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie oraz roczne wynagrodzenie uzupełniające.
Część stała wynagrodzenia odpowiada z całą pewnością zasadniczemu wynagrodzeniu otrzymywanemu przez pracownika w ramach umowy o pracę, natomiast część uzupełniającą wynagrodzenia można porównać do premii regulaminowych z Kodeksu pracy. Powyższe stanowisko jest potwierdzone w doktrynie prawniczej, prezentowanego przez dr Macieja Gazda, dr hab. Rafała Adamusa [w] Kształtowanie wynagrodzeń osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Komentarz Warszawa 2017.
Charakteryzując część zmienną wynagrodzenia członka organu zarządzającego, porównać ją można do premii regulaminowej z KP. Wypłata tego świadczenia warunkowana jest ziszczeniem się konkretnego i możliwego do weryfikacji warunku (warunków), którym w świetle WynOsKierSpółkU jest realizacja celów zarządczych. Tym istotniejszego znaczenia nabiera w tym świetle wymóg przejrzystego i zrozumiałego sprecyzowania warunku otrzymania przez członka organu zarządzającego części zmiennej wynagrodzenia (por. na gruncie prawa pracy wyrok SA w Warszawie z 20.04.2005 r, III APa 17/05, OSA 2005, Nr 11, poz. 31).
Powyższe, w zestawieniu z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, tj. niemożności ukształtowania zasad wynagradzania w inny sposób, a także z uwagi na charakter tego wynagrodzenia, jednoznacznie przesądza, iż taki sposób ukształtowania wynagrodzenia nie może być przesłanką warunkującą przypisanie Wnioskodawcy statusu podatnika VAT, poprzez sztuczne wskazanie, iż Wnioskodawca ponosi ryzyko ekonomiczne związane z realizacją celów zarządczych, których wypełnienie warunkuje przyznanie wynagrodzenia.
Ponadto należy zaznaczyć, iż przy wykonywaniu obowiązków Wnioskodawca korzysta z infrastruktury oraz organizacji wewnętrznej podmiotu, poprzez realizację obowiązków z wykorzystaniem mienia Spółki, w jej siedzibie, a także zasadniczo w czasie godzin jej pracy (jedynie wyjątkowo obowiązki będą świadczone w innym czasie). Co z kolei stanowi wypełnienie wymogów, powołanych powyżej, przedstawianych zarówno przez TSUE oraz NSA. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na przewidziane dla Wnioskodawcy okresy, w których może on nie świadczyć czynności zarządczych, w wymiarze analogicznym jak w umowie o pracę (instytucja ta de facto odpowiada urlopowi) oraz na prawo do usprawiedliwiania nieobecności w przypadku korzystania ze zwolnienia lekarskiego.
Podsumowując, Wnioskodawca, jako Prezes Zarządu funkcjonuje w ramach organizacji spółki i jego zdaniem nie można przypisać spełnienia warunku samodzielności, który stanowi immamentną cechę działalności gospodarczej w rozumieniu VAT.
Stanowisko podatnika - Wnioskodawcy potwierdza także Ogólna interpretacja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06.10.2017 r. numer: PT3.8101.11.2017.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
Pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres. Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie, powstrzymanie się od działania (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 tej ustawy. Należy jednak zaznaczyć, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.
W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności, przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.
Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 powołanego wyżej artykułu, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Z kolei art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:
- z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r., poz. 60, 528, 648 i 859);
- (uchylony);
- z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:
- (uchylony);
- przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
- przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
- przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
- przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;
- przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;
- przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich
powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub
innych organów stanowiących osób prawnych;
7a. przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych; - przychody z
tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o
dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
- osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
- właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością
- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
- przychody uzyskane na podstawie
umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów
o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych
w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności
gospodarczej z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.
W myśl art. 15 ust. 3a ustawy, przepis ust. 3 pkt 3
stosuje się odpowiednio do usług twórców
i artystów wykonawców w
rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie
licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich
wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.
Z cytowanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wynika,
że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną
nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym
samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług,
istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym
przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych
czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy
zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków:
-
wykonywania tych czynności,
- wynagrodzenia, oraz
-
odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób
trzecich.
Zatem, w przypadku łącznego spełnienia ww.
warunków, czynności podejmowanych przez osobę fizyczną nie uznaje się
za czynności wykonywane w ramach prowadzonej samodzielnie działalności
gospodarczej. To powoduje, iż osoba taka nie działa w tym przypadku w
charakterze podatnika VAT, a zatem wykonywane czynności nie podlegają
opodatkowaniu VAT.
Warunek pierwszy - warunki wykonywania
czynności. Należy uznać, że co do zasady w istotę typowej umowy
cywilnoprawnej, której przedmiotem jest zarządzanie spółką przez osobę
fizyczną (zobowiązaną do osobistego świadczenia), wpisane jest
wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej tej spółki
(osoba taka zarządza tą infrastrukturą, personelem, całą organizacją i
jednocześnie korzysta z niej w tym celu).
Jak wskazał NSA w wyroku
z dnia 23 sierpnia 2012r. sygn. akt I FSK 1645/11 za samodzielnie
wykonywaną działalność gospodarczą (...) nie będzie mogła zostać uznana
działalność gospodarcza, która wykonywana jest z wykorzystaniem
infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego
jest prowadzona ().
Można wręcz mówić o pewnym zintegrowaniu
zarządzającego ze spółką, co oznacza spełnienie tego warunku. Przyjęcie
zgodnie z postanowieniami ustawy o wynagradzaniu stosownych rozwiązań
dotyczących zapewnienia zarządzającemu w zakresie niezbędnym do
wykonywania usług zarządzania urządzeń technicznych (np. komputera,
telefonu komórkowego, samochodu, itp.) oraz ewentualnie innych zasobów,
którymi dysponuje spółka (np. pomieszczenia biurowe wraz z
wyposażeniem, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach związanych
ściśle z pełnioną funkcją i powierzonymi zadaniami, firmowych kart
płatniczych i kredytowych, itp.) dodatkowo potwierdza charakter
(przemawiający za brakiem samodzielności w rozumieniu VAT) takiego
stosunku prawnego.
W tym kontekście należy zauważyć, że
wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej zarządzanej
spółki powoduje, że zarządzający nie ponosi również w tym zakresie
ryzyka ekonomicznego (co ma ścisły związek z tym jak kształtuje się
wynagrodzenie - warunek drugi). Uznaniu, że ten warunek jest spełniony
nie stoi na przeszkodzie to, że w ramach przedmiotowej umowy
cywilnoprawnej (stosunku prawnego) zarządzający dysponuje szerokim
zakresem swobody w organizacji swojej pracy, wyznaczaniu celów itd.
Warunek drugi - wynagrodzenie. Zakładając, że umowa
przewiduje, że zarządzający korzysta z infrastruktury i organizacji
wewnętrznej spółki (spełniony warunek pierwszy), ustalenie, że warunek
drugi jest spełniony w praktyce sprowadza się do weryfikacji czy umowa
cywilnoprawna przewiduje dla zarządzającego stałe wynagrodzenie. Jeżeli
umowa przewiduje stałe wynagrodzenie nie można mówić o ponoszeniu
ryzyka ekonomicznego przez zarządzającego. Jednocześnie rozpatrywany
warunek będzie spełniony także jeżeli wynagrodzenie oprócz stałego
elementu będzie zawierać element zmienny (np. wypłacany pod warunkiem
i/lub w wysokości określonej realizacją wyznaczonych celów zarządczych,
które mogą dotyczyć w szczególności kondycji finansowej spółki, jej
pozycji rynkowej, realizacji określonej inwestycji, strategii itd.) pod
warunkiem jednak, że element stały będzie stanowił istotną wielkość
i/lub część całkowitego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób
kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016r., poz. 1202 z późn.
zm.), wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego składa się
z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
określonej kwotowo, oraz części zmiennej stanowiącej wynagrodzenie
uzupełniające za rok obrotowy spółki, przy czym zgodnie z ust. 5 część
zmienna nie może przekraczać 50%, a m.in. w spółkach publicznych 100%
wynagrodzenia podstawowego zarządzającego w poprzednim roku obrotowym.
Należy uznać, że takie ukształtowanie wynagrodzenia spełnia badany
warunek. Podobnie przykładowo ustalenie w umowie dla zarządzającego
stałego wynagrodzenia miesięcznego w wielkości adekwatnej do pozycji
spółki, zakresu zadań itd. oraz rocznej premii stanowiącej określony
procent wypracowanego w danym roku zysku spełni badany warunek.
Dla
uznania spełnienia badanego warunku nie ma znaczenia okoliczność, że w
umowie przewiduje się przykładowo (proporcjonalne) zmniejszenie
wynagrodzenia z racji czasowego braku wykonywania czynności przez
zarządzającego (wskutek własnej decyzji, choroby, zawieszenia w
wykonywaniu funkcji, itp.). Podobnie nie ma znaczenia ewentualna
okoliczność, że na podstawie umowy należne zarządzającemu wynagrodzenie
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw własności
egzemplarza lub nośnika utworu i projektu wynalazczego oraz autorskich
praw majątkowych do utworu, udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień
oraz korzystanie przez spółkę z projektów wynalazczych, w tym
wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, projektów
racjonalizatorskich, know-how, baz danych stworzonych przez
zarządzającego, itp. - jeżeli w wyniku wykonywania umowy zarządzający
stworzy utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.).
Ustalenie w umowie dla zarządzającego m.in. wynagrodzenia z niniejszego
tytułu nie stoi na przeszkodzie spełnieniu badanego warunku.
Trzeci warunek - odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich.
Warunek będzie spełniony jeżeli zgodnie z umową odpowiedzialność jest
po stronie spółki, a nie po stronie faktycznego wykonawcy
(zarządzającego), co wyklucza samodzielny charakter jego działalności.
Warunek będzie także spełniony gdy dana umowa nie przewiduje (nie
wprowadza) takiej odpowiedzialności.
Bez znaczenia pozostaje w tym
kontekście odpowiedzialność zarządzającego wynikająca z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności odpowiedzialność
członków zarządu wynikająca z przepisów stawy z dnia 15 września 2000r.
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017r., poz.
1577).
Przykładowo, jeżeli dana umowa przewiduje, że
zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec osób
trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego
przedmiotu umowy, będące następstwem niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków zarządzającego wynikających z umowy lub z
przepisów prawa - przy czym, odpowiedzialność ta jest niezależna od
odpowiedzialności zarządzającego, którą ponosi on z tytułu pełnienia
funkcji członka zarządu, określonej przepisami prawa (w szczególności
na mocy KSH) - niniejszy warunek nie będzie spełniony.
Należy
zauważyć, że jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia
22 lutego 2017r, sygn.. akt I FSK 1014/15 Ponoszenie ryzyka
ekonomicznego nie może być utożsamiane z odpowiedzialnością menadżera
za szkody wobec Spółki. Są to odrębne kwestie. Porównywanie
nieograniczonej odpowiedzialności menadżera wobec Spółki ze stosunkiem
pracowniczym nie wpływa na ocenę stanowiska Sądu, gdyż Sąd nie postawił
tezy, że strony łączyła umowa o pracę. Stosunek ten Sąd oceniał pod
kątem art. 15 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, to znaczy czy była to
samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza. Odpowiedzialność
menadżera za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością ma
być rozpoznawana wobec osób trzecich, nie wobec Spółki i, co tu już
zostało podniesione, jej źródłem ma być stosunek zobowiązaniowy łączący
menadżera ze Spółką, a nie stosunek organizacyjno-prawny członka
zarządu Spółki. W tym zakresie słusznie podkreślił Sąd pierwszej
instancji, że nie została ona uregulowana w kontrakcie, a zatem nie
można jej domniemywać..
Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że
jeżeli umowa cywilnoprawna (stosunek prawny) przewiduje
odpowiedzialność zarządzającego wobec osób trzecich (za szkody
wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością, przy czym
odpowiedzialność ta jest niezależna od odpowiedzialności
zarządzającego, którą ponosi on - z tytułu pełnienia funkcji członka
zarządu - na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np.
KSH) wskazany warunek nie jest spełniony.
Odpowiednio, jeżeli dana
umowa nie przewiduje (nie wprowadza) takiej odpowiedzialności (a w
przypadku braku jej uregulowania w umowie nie można jej domniemywać,
należy uznać, że wskazany warunek jest spełniony.
Podsumowując, jeżeli analiza danej umowy cywilnoprawnej (stosunku
prawnego) pomiędzy zarządzającym a spółką wykaże, że spełnione są
wszystkie trzy przedstawione powyżej warunki to zarządzającego nie
można uznać za podatnika VAT. Jednocześnie brak spełnienia
któregokolwiek warunku oznacza, że zarządzający występuje w charakterze
podatnika VAT.
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy
usługi zarządzania z wykorzystaniem infrastruktury wewnętrznej spółki,
na rzecz której świadczy te usługi. Zarządzający nie ponosi kosztów
związanych z pełnioną funkcją, które faktycznie są ponoszone przez
Spółkę. Wnioskodawca nie jest obarczony ryzykiem gospodarczym ani
ekonomicznym z tytułu świadczonych usług. Z tytułu świadczenia
przedmiotowych usług zarządzania Wnioskodawcy przysługuje zarówno stałe
miesięczne wynagrodzenie, jak i wynagrodzenie zmienne, które
uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych i nie może
przekroczyć 25% Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego za poprzedni rok
obrotowy, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości
przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
Wynagrodzenie, które
Wnioskodawca otrzymuje od Spółki za wykonywanie czynności na podstawie
Umowy, stanowi przychody wymienione w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
Z warunków umowy nie wynika, że
zarządzający dysponuje niezależnością i samodzielnością w działaniu
pozwalającą na uznanie, iż działa jako profesjonalny podmiot prowadzący
działalność gospodarczą.
Ponadto z umowy wynika, że Spółka
zobowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez Zarządzającego
osobom trzecim w ramach zawartej umowy. Wnioskodawca nie ponosi
odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane czynności
zarządzania. Odpowiedzialność tą ponosi Spółka.
Mając na
uwadze powyższe okoliczności sprawy należy stwierdzić, że w
przedmiotowej sprawie będą spełnione wszystkie wyżej wymienione warunki
określone ww. przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, co pozwala
stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie
zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania, nie podlegają
opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym Wnioskodawca, z tytułu usług
wykonywanych na podstawie przedstawionej umowy o zarządzanie Spółką,
nie będzie podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o
VAT. W konsekwencji świadczenie usług zarządzania Spółką, które
świadczone jest w oparciu o umowę opisaną we wniosku, nie stanowi
działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku
od towarów i usług.
Tym samym stanowisko Wnioskodawcy
jest prawidłowe.
Zaznacza się także, że zgodnie z art.
14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie
interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego
przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia
przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem
faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko
związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we
wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja
indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy
rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji
pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego)
podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w
przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie
sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.
Zgodnie
z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k14n nie stosuje się,
jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem
interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących
przedmiotem decyzji wydanej:
1. z zastosowaniem art. 119a;
2.
w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego
przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w
dacie zaistnienia zdarzenia.
Stronie przysługuje prawo do
wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie
albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).
Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną
interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej
sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii
zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia
przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub
niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd
administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą
prawną.
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie
lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na
adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300
Bielsko-Biała.
Stanowisko
prawidłowe
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej